Вопрос 1. Понятие гражданского права Гражданское право занимает центральное место в системе российского права. ^ – это отрасль права, которая регулирует на началах равенства имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения в целях закрепления и развития товарно-денежных форм организации экономики. Гражданское право, прежде всего, призвано регулировать имущественный оборот в рыночной экономике, поэтому равенство участников означает отсутствие подчинения одного субъекта другому, автономия воли – возможность самостоятельно выбирать линию поведения без постороннего вмешательства, имущественная самостоятельность – обладание материальными благами и свободное распоряжение ими. Предметом гражданского права являются, во-первых, имущественные отношения. Их объектом может быть не только материальный предмет (дом, автомобиль, магнитофон), но и другие блага, которые нельзя потрогать или увидеть (например, имущественные права аренды, преимущественной покупки, работы и услуги, информация). Нахождение объекта гражданских прав у какого-либо лица образует вещные гражданско-правовые отношения. Владелец вещи (например, собственник автомобиля) окружен безликим морем других субъектов гражданского права. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться автомобилем с одновременной обязанностью соблюдать права остальных субъектов. С другой стороны, любой субъект гражданского права может требовать от собственника соблюдения законных прав других лиц (скажем, не ездить на автомобиле по тротуарам), обязуясь при этом не совершать действий, наносящих собственнику ущерб. Другую группу имущественных отношений составляют обязательственные отношения. Они связывают лишь ограниченное число субъектов гражданского права при переходе имущества от одного лица к другому (например, собственник продает автомобиль другому гражданину). ^ , не имея в своей основе материального блага, тем не менее, также регулируются гражданским правом, поскольку их свойства (в частности, принадлежать юридически равным субъектам правоотношений) позволяют применять к личным неимущественным отношениям те приемы правового воздействия, которые характерны для гражданского права. Ряд личных неимущественных отношений тесно связан с имущественными (так, неимущественное право авторства на произведение автоматически дает возможность его обладателю получить вознаграждение при опубликовании произведения). Другие неимущественные отношения лишены такого свойства. К ним относятся: право на доброе имя, деловую репутацию, личную и семейную тайну и др. Регулируя отношения юридически равных и имущественно самостоятельных участников, гражданское право использует диспозитивный метод, когда стороны наделены максимальной свободой в распоряжении своими правами, и, ограничения, устанавливаемые законом, проходят лишь там, где затрагивается свобода и права других субъектов. ^ Гражданское право выступает в качестве регулятора предпринимательской деятельности и определяет правовой статус ее субъектов. Под субъектом предпринимательской деятельности понимают лицо, которое в силу присущих ему признаков может быть участником хозяйственных правоотношений. ^ : 1) Наличие обособленного имущества как базы для осуществления предпринимательской деятельности. 2) Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя. 3) Наличие хозяйственной компетенции или хозяйственной правосубъектности. Виды хозяйственной компетенции:
4) Легитимация предпринимателя или государственная регистрация предпринимателя. ^ : - ведения учета предпринимателей, - контроля за их деятельностью, - обеспечения интересов их кредиторов. В некоторых случаях закон требует двойной регистрации субъекта предпринимательской деятельности – это характерно для образования хозяйственного товарищества, поскольку полными товарищами могут быть только индивидуальные предприниматели или коммерческие организации. ^
Вопрос 3. Организационно-правовые формы юридических лиц Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Признаки юридического лица:
Условием возникновения (юридического признания) юридического лица является его регистрация. Принято различать три способа возникновения юридического лица: 1) распорядительный — порядок, при котором юридическое лицо возникает на основе распоряжения учредителя; 2) разрешительный — порядок, в соответствии с которым создание юридического лица требует разрешения соответствующего государственного органа; 3) нормативно-явочный — порядок создания юридических лиц, не требующий согласия каких-либо третьих лиц либо специального разрешения государственных органов. Такой порядок является наиболее распространенным и предполагает, что регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего он обязан зарегистрировать юридическое лицо. Прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей к другим лицам именуется реорганизацией. Гражданское законодательство предусматривает реорганизацию путем: 1) слияния двух и более организаций в одну новую; 2) присоединения одного юридического лица к другому; 3) разделения юридического лица на несколько новых организаций; 4) выделения из состава юридического лица одной или нескольких организаций; 5) преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юридического лица. Как правило, реорганизация проводится по решению участников юридического лица (или собственника его имущества), т.е. добровольно. Способ прекращения его деятельности без правопреемства, т.е. перехода прав и обязанностей к другим лицам, является ликвидацией юридического лица. Ликвидация может быть добровольной или принудительной. Добровольная ликвидация осуществляется по решению учредителей (участников) либо уполномоченного органа юридического лица (п. 2 ст. 61 ГК РФ). Основанием для добровольной ликвидации ст. 61 ГК РФ называет истечение срока, на который создано юридическое лицо, достижение цели, ради которой оно создано, признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными нарушениями, если они неустранимы. Принудительная ликвидация происходит по решению суда в связи с осуществлением юридическим лицом своей деятельности без лицензии, либо прямо запрещенной законом, а равно с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов либо в тех случаях, когда такая деятельность противоречит уставным целям организации, в частности, при несостоятельности (банкротстве) юридического лица — его неспособности удовлетворить требования кредиторов. Порядок ликвидации юридического лица установлен законом. Она начинается с назначения ликвидационной комиссии, которая после своего образования публикует сообщение о ликвидации юридического лица, о порядке и сроке (он не может быть более 2-х месяцев) заявления претензий кредиторами. По истечении указанного в сообщении срока ликвидационная комиссия составляет промежуточный баланс, в котором содержатся данные об имуществе юридического лица, выявленных требованиях кредиторов и результатах их рассмотрения (п. 2 ст. 63 ГК РФ). Требования кредиторов удовлетворяются за счет имеющихся у юридического лица денежных средств, а при их недостаточности — из сумм, вырученных от продажи принадлежавшего юридическому лицу имущества. Выплаты кредиторам производятся в порядке очередности, установленной законом (ст. 64 ГК РФ). После погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации в гражданских правоотношениях именуются юридическими лицами. К коммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Именно указанные организации осуществляют предпринимательскую деятельность, выступая ее непосредственными участниками. Коммерческими являются те организации, которые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. К таким организациям относятся хозяйственные товарищества и общества - используемое ГК РФ обобщенное понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых является то, что их уставной (складочный) капитал разделяется на доли. В иностранном праве объединения, подобные хозяйственным товариществам и обществам, именуются компаниями (в европейском праве) или корпорациями (в американском праве). Товарищества и общества характеризуются следующими общими признаками: все они обладают общей правоспособностью, вправе осуществлять любые не запрещенные законом виды деятельности (п. 1 ст. 49 ГК РФ), являются едиными и единственными собственниками своего имущества (п. 3 ст. 213 ГК РФ), образуются по договору их учредителей, т.е. на добровольной основе. Основное отличие их заключается в том, что товарищества рассматриваются законом как объединение лиц, а общества — как объединения капиталов. На этой основе среди всех коммерческих организаций выделяют две их большие группы: 1) хозяйственные товарищества: полные товарищества, товарищества на вере; 2) хозяйственные общества: акционерные общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. Участниками товариществ и обществ могут быть как физические, так и юридические лица. Необходимый минимум их прав установлен в законодательстве (п. 1 ст. 67 ГК РФ), к их числу отнесены: 1) право на участие в управлении делами коммерческой организации; 2) право на получение необходимой информации о ее деятельности, включая право на ознакомление с бухгалтерскими книгами и иной документацией организации; 3) право на участие в распределении прибыли; 4) право на ликвидационную квоту. К хозяйственным товариществам относят договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. Главным действующим лицом любого товарищества является полный товарищ, который несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем своим имуществом. Отсюда в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. Поэтому лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Разновидностью хозяйственных товариществ являются полные товарищества и товарищества на вере. Соответственно полное товарищество отличается двумя признаками: 1) предпринимательская деятельность его участников (полных товарищей) считается деятельностью самого товарищества; 2) по обязательствам полного товарищества любой из его участников отвечает всем своим имуществом. Прибыли и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале (п. 1 ст. 74 ГК). Товарищество на вере, или коммандитное товарищество, отличается тем, что представляет собой объединение двух категорий участников: 1) полных товарищей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность и несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества и обладают исключительным правом ведения его дел, и 2) вкладчиков, которые вносят вклады в имущество товарищества, но несут ответственность по обязательствам товарищества сверх произведенных ими вкладов и не могут участвовать в ведение дел. Поскольку указанные вклады становятся собственностью товарищества, вкладчики несут лишь риск их утраты, не рискуя так сильно, как участники с полной ответственностью. На этом основании они отстранены от ведения дел товарищества. Как отмечалось, разновидностью хозяйственных обществ являются общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Это общества, основанные на объединении капиталов, т.е. в отличие от товариществ здесь не требуется личное участие его членов в делах общества. Характерными признаками общества с ограниченной ответственностью являются деление его уставного капитала на доли участников и отсутствие их ответственности по долгам общества (ст. 87 ГК РФ). Общества с дополнительной ответственностью - это разновидность общества с ограниченной ответственностью, участники которого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов в уставной капитал. В случае банкротства одного из участников общества его дополнительная ответственность пропорционально распределяется между остальными участниками (п. 1 ст. 95 ГК РФ). Акционерные общества - это предприятия с уставным капиталом, разделенным на определенное число долей, каждая из которых выражена ценной бумагой - акцией. Обладатели акций - акционеры не отвечают по обязательствам общества, их риск ограничивается размерами вкладов в уставной капитал. То есть акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ). Акционерные общества разделяются на закрытые и открытые. Для открытого акционерного общества характерно то, что его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Открытое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. ^ - это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении имущественных паев. К видам такой хозяйственной деятельности п. 1 ст. 107 ГК РФ относит: производство, переработку, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговлю, бытовое обслуживание, оказание других услуг. Участниками производственных кооперативов являются физические лица, для которых приобретение статуса индивидуального предпринимателя не обязательно. Число членов кооператива не может быть менее пяти. Имущество кооператива первоначально состоит из паевых взносов его членов. При этом размер пая не влияет на правовое положение участника кооператива: независимо от размера такого пая он имеет один голос на общем собрании. ^ является коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Единственным учредительным документом такого рода организации является устав. Орган унитарного предприятия (как правило, единоличный директор) назначается собственником и подотчетен ему. Унитарное предприятие обязано иметь фирменное наименование с указанием собственника его имущества. Различают два вида унитарных предприятий: 1) основанные на праве хозяйственного ведения; 2) основанные на праве оперативного управления (казенные). ^ Объекты гражданских прав – это материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают и осуществляются гражданские правоотношения. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. В соответствии с ГК РФ (ст. 128) к таким объектам относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В зависимости от оборотоспособности ст. 129 ГК РФ делит все объекты гражданских прав на три группы: 1) свободно обращающиеся; 2) ограниченные в обращении; 3) полностью изъятые из оборота. К первой группе относятся вещи, не ограниченные в обороте, т.е. вещи, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому по различным гражданско-правовым сделкам и иным основаниям, в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо другим способом. Вторая группа — вещи, ограниченные в обороте, т.е. те, которые по соображениям государственной и общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья граждан не могут свободно выступать объектами гражданских прав. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что определенные виды объектов могут либо принадлежать только государственным организациям (российским гражданам, юридическим лицам), либо находиться в обороте только по специальным разрешениям. Так, на территории России ограничен оборот валютных ценностей — иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, драгоценных металлов и природных драгоценных камней в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий. Оружие, сильнодействующие яды, наркотические средства могут приобретаться в собственность, но лишь по особым разрешениям. При этом п. 2 ст. 129 ГК РФ предусматривает, что любое ограничение оборотоспособности должно осуществляться в порядке, предусмотренном законом. Третья группа — это вещи, изъятые из гражданского оборота, т.е. вещи, которые в соответствии с действующим законодательством не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Это объекты государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании, в частности дороги, реки, общественные здания и сооружения, национальные библиотеки, животный мир и т.п. Не могут быть предметом гражданско-правовых сделок вещи, запрещенные законодательством: приспособления для некоторых азартных игр, поддельные денежные знаки и платежные документы, самодельные наркотические средства и др. ^ – это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых возможно только при его предъявлении. ^ : - документарное выражение, - удостоверение имущественного права, - наличие соответствующих реквизитов, - действительность только при предъявлении подлинника. ^ : - ценные бумаги на предъявителя; - именные ценные бумаги; - ордерные ценные бумаги. Объектом личных неимущественных гражданских прав являются также нематериальные блага — жизнь и здоровье, личная неприкосновенность, достоинство личности, честь и доброе имя, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, авторство, иные личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. К нематериальным благам относятся также результаты творческой интеллектуальной деятельности, или интеллектуальная собственность, т.е. исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в производстве изобретения, промышленные образцы и другие технические новшества, а также исключительные права на охраняемые законом обозначения, используемые в торговом обороте фирменные наименования, товарные знаки и др. составляют объекты промышленной собственности. ^ Право собственности в юридическом смысле означает право и фактическую возможность собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и интересов других лиц, включая возможность отчуждать свое имущество в собственность кого-либо; передавать право владения, пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом собственником; отдавать имущество в залог и распоряжаться им иным образом. ^ выражается в триаде (ст. 209 ГК РФ): - правомочии владения (фактическое обладание вещью); - правомочии пользования (извлечение полезных свойств); - правомочии распоряжения (определение юридической и фактической судьбы вещи). Все основания (способы) приобретения права собственности подразделяются на две группы: - первоначальные, - производные. Различие первоначальных и производных способов приобретения права собственности сводится к отсутствию или наличию правопреемства — перехода прав и обязанностей владельцев вещи. Практически такое различие состоит в том, что при производных способах есть возможность существования на эту же вещь прав других лиц — несобственников (например, арендатора, залогодержателя, субъекта иного ограниченного права). Эти права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к новому владельцу, как бы обременяя его имущество. Соответственно первоначальными основаниями приобретения права собственности являются такие основания, при которых право собственности возникает: на вещь, ранее никому не принадлежавшую (изготовление новой вещи, например, художественного произведения); независимо от воли прежнего собственника (в результате находки, длительного правомерного владения вещью и проч.). Итак, первоначальные — это такие основания приобретения права собственности, которые не зависят от прав предшествующего собственника на данную вещь, включая и те случаи, когда такого собственника ранее вообще не было. В ГК РФ к первоначальным способам отнесены: - приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218); - переработка (ст. 220); - обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221); - приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222); - приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (ст. 225); - находка (ст. 227); - приобретение права собственности на безнадзорных животных (ст. 231). - клад (ст. 233); - приобретательная давность (ст. 234). Производные основания приобретения права собственности есть такие основания, по которым право собственности возникает исключительно по воле прежнего собственника вещи (чаще всего по договору с ним). Соответственно они покоятся на правопреемстве, т.е. на юридической зависимости прав приобретателя от прав предшественника. К производным способам приобретения права собственности ГК РФ относит: - национализацию (ч. 3 ст. 235); - приватизацию (ст. 217); - приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации (п. 7 ст. 63); - приобретение права собственности по договору, в порядке наследования и др. ^ возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ГК РФ). ГК закрепляет исчерпывающий перечень таких случаев. Прекращение права собственности возможно как по воле собственника, так и помимо его воли. Это связано с гибелью или уничтожением имущества, а также с теми основаниями, которые предусмотрены законом (п. 2 ст. 235 ГК РФ). К числу таких оснований отнесены: 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ); 2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ); 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239 ГК РФ); 4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 241 ГК РФ); 5) реквизиция (ст. 242 ГК РФ); 6) конфискация (ст. 243 ГК РФ); 7) отчуждение имущества в случаях, перечисленных законом (п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293 ГК РФ). ^ есть совокупность предусмотренных законом средств, применяемых в связи с нарушением права собственности и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов. Гражданское законодательство предусматривает несколько способов такой защиты, среди которых особое значение имеют виндикационный и негаторный иски. ^ — это принудительное истребование собственником своей вещи из чужого незаконного владения. Правила истребования основаны на презумпции о том, что владелец движимого имущества является его собственником. Отсюда обязанность доказать, что ответчик владеет вещью неправомерно, ложится на истца, т.е. владелец-ответчик от доказательства правомерности своего владения освобождается. Виндикационный иск установлен на случай утраты собственником владения своей вещью и представляет собой иск «невладеющего собственника к владеющему несобственнику». В качестве истца (субъекта виндикации) выступает собственник или иной титульный (т.е. законный) владелец, который должен доказать свое право на истребуемое имущество. Обязанной стороной (ответчиком) является незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования. Предметом виндикационного иска является требование о возврате имущества из незаконного владения. Незаконное владение чужой вещью бывает добросовестным и недобросовестным. У недобросовестного приобретателя имущество истребуется во всех случаях и без каких-либо ограничений. От добросовестного приобретателя имущество может быть истребовано, если: 1) имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, — во всех случаях; 2) если имущество приобретено возмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, то собственник вправе истребовать это имущество только в случаях, когда: а) имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение; б) похищено у того или другого; в) выбыло из их владения иным путем помимо их воли. От добросовестного приобретателя не могут быть истребованы деньги, а также ценные бумаги на предъявителя (ст. 302 ГК). За добросовестным приобретателем сохраняется право на возмещение убытков, причиненных ему отчуждением вещи. Закон (ст. 303 ГК) предоставляет собственнику право истребовать от недобросовестного владельца как конкретное имущество, так и все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время своего владения. В то же время как добросовестный, так и недобросовестный владельцы вправе требовать от собственника возмещения произведенных ими необходимых затрат на поддержание имущества за то время, с какого собственнику причитаются доходы от этого имущества. ^ представляет требование устранить препятствия в осуществлении права собственности. Такие препятствия могут, в частности, выражаться в возведении строений или сооружений, мешающих доступу света в окно соседнего дома или создающих иные помехи. Субъектом негаторного иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Обязанной стороной является лицо, нарушающее права собственника, т.е. действующее незаконно. Предметом такого иска является требование истца нарушения. ^ Под обязательством понимается гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить денежные средства и т.д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. К основаниям возникновения обязательств относятся: - договоры (купли-продажи, мены, дарения, поставки, контрактации, займа, имущественного найма, найма жилого помещения, подряда, перевозки, хранения, страхования, комиссии и т.д.); - односторонние сделки (прощение долга, публичное обещание награды и др.); - акты государственных органов и органов местного самоуправления; - судебные решения. Обязательства могут возникнуть вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. ^ выступают физические и юридические лица, которые связаны соответствующим правом (правом требования) и обязанностями (долгом); соответственно сторонами в обязательстве выступают должник и кредитор. ^ — сторона, в обязательственном правоотношении обязанная совершить в пользу кредитора определенные действия. Кредитор — сторона, в обязательственном правоотношении наделенная правом требовать от должника совершения необходимых ей действий. Участие в обязательстве одного лица, именуемого должником, и другого, именуемого кредитором, является самой простой разновидностью правоотношений - это одностороннее обязательство. В реальном имущественном обороте обязательство может быть представлено: 1) сторонами, которые выступают должниками в одном обязательстве и одновременно являются кредиторами по другому. Так, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязана передать товар, а другая (покупатель) — его оплатить; 2) несколькими лицами, которые выступают как на стороне должника, так и на стороне кредитора. В первом случае речь идет о двустороннем обязательстве, по принципу которого построены практически все договоры в сфере предпринимательства, во втором — о множественности лиц в обязательстве. Это обязательства, в которых стороны (должник и кредитор) представлены двумя и более лицами. Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам одновременно. Однако объем прав и обязанностей лиц, участвующих в таком обязательстве, неодинаков. Соответственно этому различают обязательства долевые, солидарные и субсидарные. ^ , или долевая множественность, означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в границах определенной доли. Соответственно при долевой множественности каждый из кредиторов вправе требовать исполнения, а каждому из должников необходимо исполнить обязательство в равной доле с другими (ст. 321 ГК РФ). Должник, использовавший обязательство в своей доле, выбывает из него; для него обязательство считается использованным. ^ (солидарная обязанность, солидарное требование, солидарная ответственность) возникают только в случаях, специально предусмотренных законом или договором. В частности, это имеет место при неделимости предмета обязательства. Активное солидарное обязательство (множественность на стороне кредитора) предоставляет любому из солидарных кредиторов право требовать от должника исполнения обязательства в полном объеме (п. 1 ст. 326 ГК РФ). При солидарной обязанности должников (пассивное солидарное обязательство) кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и частично (п. 1 ст. 323 ГК РФ). Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (п. 2 ст. 323 ГК РФ). ^ возникают только при множественности лиц на стороне должника (пассивная множественность). В таких обязательствах есть основной и субсидиарный (дополнительный) должник. Соответственно субсидиарный должник исполняет обязательство лишь в той части, которая не исполнена основным должником. Требование кредитора в первую очередь предъявляется основному должнику. При недостаточности у него средств погашение оставшейся части долга кредитор вправе требовать с субсидиарного должника. Обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время и надлежащим образом. Закон требует реального исполнения обязательства, т.е. совершения должником именно того действия, которое предписано его обязанностями и составляет содержание данного обязательства. ^ - это предусмотренные законом или соглашением сторон специальные меры имущественного характера, побуждающие должника, а в некоторых случаях — и третьих лиц к точному и своевременному исполнению гражданско-правовых обязательств. Гражданское законодательство (ст. 329 ГК РФ) относит к числу таких мер: - неустойку, - поручительство, - задаток, - залог, - банковскую гарантию, - удержание имущества должника, - иные способы, предусмотренные законом или договором. Выбор того или иного способа обеспечения исполнения обязательства определяется характером этого обязательства. Считается, что для обязательств, возникающих из договора займа или кредитного договора, предпочтительнее такие способы, как залог, банковская гарантия и поручительство. ^ представляет санкцию или неблагоприятные последствия, применяемые к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права. Особенность гражданско-правовой ответственности заключается в том, что она: 1) носит главным образом имущественный характер, при этом причиненный ущерб подлежит полному возмещению; 2) возлагается как на граждан (физических лиц), так и на юридических лиц; 3) должник в обязательстве отвечает и за действия третьих лиц; 4) законом или договором могут быть предусмотрены основания привлечения лица к ответственности при отсутствии его вины за причиненный вред другим лицам; 5) на ответчике лежит бремя доказательства своей невиновности и др. Ответственность может наступить в таких формах, как возмещение убытков, уплата неустойки, потеря задатка и др. Те формы гражданско-правовой ответственности, которые могут быть применены во всех в случаях нарушения гражданских прав, именуют общей гражданско-правовой ответственностью. Такой общей мерой ответственности является возмещение убытков. Убытки — это расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Гражданское законодательство закрепляет принцип полного возмещения убытков. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Из данного положения вытекает также и следующее: возмещению подлежат обе части убытков — реальный ущерб и упущенная выгода. Неустойка — это определенная денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своего обязательства. В зависимости от способа взыскания неустойки различают две ее разновидности: штраф и пеню. В зависимости от правовых оснований различают неустойку законную и договорную. Законная неустойка определена законодательством. Кредитор вправе требовать ее уплаты независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (ст. 332 ГК РФ). Договорная неустойка определяется письменным соглашением сторон. Если неустойка определена законом, то кредитор вправе требовать ее уплаты и в том случае, когда она не предусмотрена соглашением сторон. В зависимости от соотношения права на взыскание неустойки с правом на возмещение убытков различают неустойку: 1) зачетную; 2) штрафную; 3) альтернативную, 4) исключительную. Зачетная неустойка не исключает права требовать возмещения убытков, но не в полном объеме, а лишь в части, не покрываемой неустойкой. При штрафной (кумулятивной) неустойке убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. Альтернативная неустойка применяется по выбору кредитора взамен взыскания убытков. В случае применения исключительной неустойки убытки взысканию не подлежат (т.е. в данном случае кредитор лишен выбора). Соглашение о неустойке (дополнительное обязательство) и ее виде должно быть письменным независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ). При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (ст. 330 ГК РФ). Разновидностью неустойки является пеня, устанавливаемая в виде процента от суммы просроченного обязательства и назначаемая за каждый день просрочки. В отличие от пени штраф — это вид неустойки, определяемый в твердой сумме либо в процентном исчислении от суммы нарушенного обязательства. Иные формы гражданско-правовой ответственности именуются специальной гражданско-правовой ответственностью. Они применяются в случаях, особо предусмотренных законом или договором в отношении соответствующих видов правонарушений. ^ означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований; стороны не обязаны отвечать по обязательству; они не могут переуступить (передать) свои права и обязанности третьим лицам и т.д. Основания прекращения обязательства перечислены в ГК РФ (ст. 407—419). Обязательства прекращаются: - надлежащим их исполнением; - невозможностью исполнения; - вследствие отступного; прощения долга, в силу зачета новации; - на основании акта государственного органа; - ликвидацией юридического лица, а равно смертью должника или кредитора, если исполнение невозможно без личного участия должника или если исполнение предназначено лично для кредитора; - совпадением должника и кредитора в одном лице. ^ Договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. ^ составляет совокупность его условий, определяющих состав действий, которые стороны обязуются совершить, а также требования к порядку и срокам выполнения этих действий. ^ состоит из трех этапов: 1) направления одной стороной оферты; 2) рассмотрения другой стороной оферты и ее акцепта (ответ); 3) получения акцепта стороной, направляющей оферту. Последний этап как раз и характеризует момент заключения договора. Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Оферта — это адресованное одному или нескольким лицам предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом. Чтобы предложение было признано офертой, оно в соответствии со ст. 435 ГК РФ должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение заключить договор; содержать все существенные условия договора; быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам. Акцепт — это полное и безоговорочное согласие лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Молчание не является акцентом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Акцепт может быть выражен в письменной или иной форме. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его заключения. ^ возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных законодательством. Причем существенным признается нарушение договора одной их сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Существенное изменение обстоятельств (т.е. когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях), из которых стороны исходили при заключении договора, также является основанием для изменения или расторжения договора. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. ^ - Договор купли-продажи. Двусторонний договор, в силу которого продавец обязуется передать имущество в собственность покупателя, а покупатель — принять имущество и уплатить за него денежную сумму. ГК РФ детально не регулирует все вопросы, вытекающие из договора купли-продажи, оставляя такую детализацию на усмотрение сторон. Единственным условием, которое стороны должны определить при купле-продаже, — ее предмет. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, кроме тех, которые изъяты из оборота или ограничены в обороте (ст. 129 ГК РФ). При этом договор может быть заключен на куплю-продажу таких товаров, которые имеются в наличии у продавца либо подлежат изготовлению в будущем. Предмет купли-продажи считается определенным, если содержание договора позволяет установить наименование и количество товара. Видом купли-продажи является договор поставки, по которому осуществляющий предпринимательскую деятельность продавец (поставщик) обязуется передать в обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. - Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК). Предметом договора мены, как правило, являются равноценные товары. В противном случае сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже предоставляемого в обмен, обязана оплатить разницу. Право собственности по договору мены переходит к каждой из сторон одновременно после того, как обязательства по передаче товаров исполнены обеими. Поскольку каждая из сторон по договору мены признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен, к договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит нормам ГК РФ и существу мены. - Договор аренды. Гражданско-правовой договор, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или только в пользование. В качестве арендодателя может выступать собственник имущества либо лицо, управомоченное им или законом, например, субъекты права хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные предприятия. - Договор перевозки. В силу этого договора перевозчик обязуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель груза, пассажир или иное лицо — уплатить вознаграждение за оказанные транспортные услуги. ГК РФ содержит лишь основные нормы, регулирующие отношения по договорам перевозки. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами (Устав автомобильного транспорта, Устав внутреннего водного транспорта) и кодексами (Кодекс торгового мореплавания и др.), иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. - Договор займа. Гражданско-правовой договор, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей такого же рода и качества (ст. 807 ГК РФ). - Договор хранения. Соглашение, согласно которому хранитель обязуется принять имущество, переданное ему поклажедателем, беречь его и возвратить в сохранности. Предметом договора могут выступать движимые вещи. - Договор страхования. В соответствии с этим договором одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, страховое возмещение или страховую сумму. - ^ Договор, в соответствии с которым поверенный обязуется совершить от имени и за счет доверителя определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, влечет возникновение прав и обязанностей непосредственно у доверителя. Договор поручения предполагается безвозмездным, если в законодательстве или договоре не установлено иное. В случае же, если договор поручения связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одной из сторон, предполагается возмездность договора. Основой такого договора является коммерческое представительство (ст. 184 ГК РФ). - Договор комиссии. Комиссионер обязуется по поручению комитета за его счет и за вознаграждение совершить от своего имени одну или несколько сделок. Сторонами по договору являются комитент (физическое или юридическое лицо, в интересах которого совершается сделка) и комиссионер (физическое или юридическое лицо, совершающее сделки в интересах комитента от своего имени). Предмет договора — оказание посреднических услуг. - Агентский договор. Агент обязуется за вознаграждение и по поручению другой стороны (принципала) совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Предмет договора — услуги агента, оказываемые путем совершения юридических и иных действий. - Договор подряда. Договор, в соответствии с которым подрядчик обязуется за свой риск и обусловленную плату выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов. Предмет договора — результат работы (изготовление или переработка вещи). Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется из материалов подрядчика, его силами и средствами. По общему правилу риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения материала, оборудования, иного используемого имущества несет предоставившая их сторона (ст. 705 ГК РФ). В договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы (а также по согласованию сторон — промежуточные сроки); цена работы — компенсация издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена может быть определена путем составления сметы — приблизительной и твердой (ст. 709 ГК РФ). Заказчик обязан осмотреть и принять работу, выполненную в соответствии с условиями договора, уплатить подрядчику обусловленную цену. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично, допустима система генерального подряда, т.е. подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, который отвечает перед заказчиком за нарушение субподрядчиком его обязательств, а перед субподрядчиком — за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком (ст. 706 ГК РФ). ^ Расчетные правоотношения – это правоотношения, которые возникают между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитной организацией в связи с осуществлением платежей за переданное имущество, выполненные работы, оказанные услуги или по другим основаниям. Расчеты в соответствии с действующим законодательством могут осуществляться двумя способами: - наличными деньгами, - в безналичном порядке (путем безналичного перечисления денежных средств с одного счета на другой в кредитных организациях). В предпринимательской практике применяются следующие виды безналичных расчетов: 1. ^ . Платежное поручение – это документ, посредством которого плательщик дает распоряжение обслуживающему его банку перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в другом банке. Случаи применения расчетов платежными поручениями: 1) перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 2) осуществление предоплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, 3) перечисление денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, 4) перечисление денежных средств в целях возврата (размещение) кредитов (займов), депозитов и уплата процентов по ним, 5) перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором. 2. ^ . При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо предоставить полномочие другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и независим от основного договора. Виды аккредитивов: 1) покрытый (депонированный) аккредитив – вид аккредитива, при котором банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива, 2) непокрытый (гарантированный) аккредитив – вид аккредитива, при котором банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств определяется по соглашению между банками, 3) отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного согласования с получателем средств, 4) безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен только с согласия получателя средств. 3. ^ . Расчеты по инкассо – это банковская операция, в результате которой осуществляется списание денежных средств со счета плательщика. Случаи расчетов по инкассо: 1) бесспорный порядок взыскания денежных средств, установленный законодательством, 2) взыскание по исполнительным документам, 3) когда такой порядок предусмотрен сторонами, при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения. 4. ^ . Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Виды чеков: - именной. Права на получение денежных средств по именному чеку не могут быть переданы другому лицу, кроме указанного в чеке, - переводной. В переводном чеке данные права могут быть переведены на другое лицо, которое после этого становится законным чекодержателем. Передаточная надпись, на основании которой производится передача прав по чеку, называется индоссамент. Рекомендуемая литература
4. Давыдова Г.Н. Юридические процедуры заключения гражданско-правового договора // Налоги (газета). – 2009. - № 17. 5. Каширин А., Балабуев И. Невозместимые убытки // ЭЖ-Юрист. – 2009. - № 19. 6. Ковалев И.А., Мещерякова М.А., Нанба С.Б., Шуплецова Ю.И. Юридические лица в сфере публичного и частного права // Журнал российского права. – 2009. - № 6. 7. Куликова М. Пороки ликвидации // ЭЖ-Юрист. – 2009. - № 17. 8. Лермонтов Ю.М. Особенности договора купли-продажи и их применение в решениях судов // Право и экономика. – 2009. - № 5. 9. Лескова Ю.Г. Предпринимательская и приносящая доход деятельность некоммерческих организаций // Цивилист. – 2009. - № 2. 10. Лозовская С.О. Договор коммерческой концессии // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. - № 5. 11. Низовцев А.В. Противодействие финансовым пирамидам // Законность. – 2009. - № 6. 12. Подшивалов Т.П. Понятие и характеристика негаторного иска // Нотариус. – 2009. - № 2. 13. Уруков В.Н. О приобретательной давности // Право и экономика. – 2009. - № 7. 14. Чепцов А.С. Особенности субсидиарных обязательств в гражданском праве // Нотариус. – 2009. - № 2. 15. Чуряев А.В. Государственная регистрация юридических лиц в России: отдельные аспекты // Адвокат. – 2006. - № 4.
|