Возникновение и эволюция государства и права icon

Возникновение и эволюция государства и права



Смотрите также:
1   2   3   4   5   6
Тема: Гражданское право


Вопрос 1. Понятие гражданского права

Гражданское право занимает центральное место в системе российского права. ^ Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует на началах равенства имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения в целях закрепления и развития товарно-денежных форм организации экономики.

Гражданское право, прежде всего, призвано регулировать имущественный оборот в рыночной экономике, поэтому равенство участников означает отсутствие подчинения одного субъекта другому, автономия воли – возможность самостоятельно выбирать линию поведения без постороннего вмешательства, имущественная самостоятельность – обладание материальными благами и свободное распоряжение ими.

Предметом гражданского права являются, во-первых, имущественные отношения. Их объектом может быть не только материальный предмет (дом, автомобиль, магнитофон), но и другие блага, которые нельзя потрогать или увидеть (например, имущественные права аренды, преимущественной покупки, работы и услуги, информация).

Нахождение объекта гражданских прав у какого-либо лица образует вещные гражданско-правовые отношения. Владелец вещи (например, собственник автомобиля) окружен безликим морем других субъектов гражданского права. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться автомобилем с одновременной обязанностью соблюдать права остальных субъектов. С другой стороны, любой субъект гражданского права может требовать от собственника соблюдения законных прав других лиц (скажем, не ездить на автомобиле по тротуарам), обязуясь при этом не совершать действий, наносящих собственнику ущерб.

Другую группу имущественных отношений составляют обязательственные отношения. Они связывают лишь ограниченное число субъектов гражданского права при переходе имущества от одного лица к другому (например, собственник продает автомобиль другому гражданину).

^ Личные неимущественные отношения, не имея в своей основе материального блага, тем не менее, также регулируются гражданским правом, поскольку их свойства (в частности, принадлежать юридически равным субъектам правоотношений) позволяют применять к личным неимущественным отношениям те приемы правового воздействия, которые характерны для гражданского права. Ряд личных неимущественных отношений тесно связан с имущественными (так, неимущественное право авторства на произведение автоматически дает возможность его обладателю получить вознаграждение при опубликовании произведения). Другие неимущественные отношения лишены такого свойства. К ним относятся: право на доброе имя, деловую репутацию, личную и семейную тайну и др.

Регулируя отношения юридически равных и имущественно самостоятельных участников, гражданское право использует диспозитивный метод, когда стороны наделены максимальной свободой в распоряжении своими правами, и, ограничения, устанавливаемые законом, проходят лишь там, где затрагивается свобода и права других субъектов.


^ Вопрос 2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности

Гражданское право выступает в качестве регулятора предпринимательской деятельности и определяет правовой статус ее субъектов. Под субъектом предпринимательской деятельности понимают лицо, которое в силу присущих ему признаков может быть участником хозяйственных правоотношений.

^ Признаки субъекта предпринимательской деятельности:

1) Наличие обособленного имущества как базы для осуществления предпринимательской деятельности.

2) Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя.

3) Наличие хозяйственной компетенции или хозяйственной правосубъектности.

Виды хозяйственной компетенции:

  1. Общая компетенция характерна почти для всех видов коммерческих организаций, за исключением унитарных предприятий.

  2. Специальная компетенция обладают унитарные предприятия и некоммерческие организации.

  3. Исключительная компетенция устанавливается законом для отдельных видов организаций: банки и другие кредитные организации, организации в области страхового дела, деятельность инвестиционных фондов и деятельность аудиторских организаций.

4) Легитимация предпринимателя или государственная регистрация предпринимателя.

^ Государственная регистрация необходима для:

- ведения учета предпринимателей,

- контроля за их деятельностью,

- обеспечения интересов их кредиторов.

В некоторых случаях закон требует двойной регистрации субъекта предпринимательской деятельности – это характерно для образования хозяйственного товарищества, поскольку полными товарищами могут быть только индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

^ Виды субъектов предпринимательской деятельности:

  1. Коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели.

  2. Некоммерческие организации (только в целях достижения установленных задач).

  3. Руководящий состав юридических лиц.

  4. Филиалы и представительства юридических лиц.

  5. Производственно-хозяйственные комплексы (холдинги и др.).

  6. Товарные и фондовые биржи, инвестиционные фонды – лица, являющиеся частью инфраструктуры определенного рынка.


Вопрос 3. Организационно-правовые формы юридических лиц

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Признаки юридического лица:

  • Организационное единство.

  • Наличие обособленного имущества.

  • Самостоятельная имущественная ответственность.

  • Действие в гражданском обороте от своего имени.

Условием возникновения (юридического признания) юридического лица является его регистрация. Принято различать три способа возникновения юридического лица:

1) распорядительный — порядок, при котором юридическое лицо возникает на основе распоряжения учредителя;

2) разрешительный — порядок, в соответствии с которым со­здание юридического лица требует разрешения соответствующе­го государственного органа;

3) нормативно-явочный — порядок создания юридических лиц, не требующий согласия каких-либо третьих лиц либо специаль­ного разрешения государственных органов. Такой порядок явля­ется наиболее распространенным и предполагает, что регистри­рующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учреди­тельные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего он обязан зарегистрировать юридическое лицо.

Прекращение юридического лица с переходом прав и обязан­ностей к другим лицам именуется реорганизацией.

Гражданское законодательство предусматривает реорганизацию путем:

1) слияния двух и более организаций в одну новую;

2) присоединения одного юридического лица к другому;

3) разде­ления юридического лица на несколько новых организаций;

4) выделения из состава юридического лица одной или несколь­ких организаций;

5) преобразования, т.е. смены организационно-пра­вовой формы юридического лица.

Как правило, реорганизация проводится по решению участников юридического лица (или соб­ственника его имущества), т.е. добровольно.

Способ прекращения его деятельности без правопреемства, т.е. перехода прав и обязанностей к другим лицам, является лик­видацией юридического лица.

Ликвидация может быть доброволь­ной или принудительной.

Добровольная ликвидация осуществляет­ся по решению учредителей (участников) либо уполномоченно­го органа юридического лица (п. 2 ст. 61 ГК РФ). Основанием для добровольной ликвидации ст. 61 ГК РФ называет истечение сро­ка, на который создано юридическое лицо, достижение цели, ради которой оно создано, признание судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными нарушениями, если они неустранимы.

Принудительная ликвидация происходит по решению суда в связи с осуществлением юридическим ли­цом своей деятельности без лицензии, либо прямо запрещен­ной законом, а равно с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов либо в тех случаях, когда такая деятельность противоречит уставным целям организации, в частности, при несостоятельности (банкротстве) юридичес­кого лица — его неспособности удовлетворить требования кре­диторов.

Порядок ликвидации юридического лица установлен зако­ном. Она начинается с назначения ликвидационной комиссии, которая после своего образования публикует сообщение о лик­видации юридического лица, о порядке и сроке (он не может быть более 2-х месяцев) заявления претензий кредиторами. По истечении указанного в сообщении срока ликвидационная ко­миссия составляет промежуточный баланс, в котором содержатся данные об имуществе юридического лица, выявленных требо­ваниях кредиторов и результатах их рассмотрения (п. 2 ст. 63 ГК РФ). Требования кредиторов удовлетворяются за счет име­ющихся у юридического лица денежных средств, а при их недостаточности — из сумм, вырученных от продажи принадле­жавшего юридическому лицу имущества. Выплаты кредиторам производятся в порядке очередности, установленной законом (ст. 64 ГК РФ). После погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвида­ционный баланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица.

Коммерческие и некоммерческие организации в гражданских правоотношениях именуются юридическими лицами. К коммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Именно указанные организации осуществляют предпринимательскую деятельность, выступая ее непосредственными участниками.

Коммерческими являются те организации, которые преследу­ют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель­ности. К таким организациям относятся хозяйственные товари­щества и общества - используемое ГК РФ обобщенное понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых является то, что их устав­ной (складочный) капитал разделяется на доли. В иностранном праве объединения, подобные хозяйственным товариществам и обществам, именуются компаниями (в европейском праве) или корпорациями (в американском праве).

Товарищества и общества характеризуются следующими об­щими признаками: все они обладают общей правоспособностью, вправе осуществлять любые не запрещенные законом виды дея­тельности (п. 1 ст. 49 ГК РФ), являются едиными и единственны­ми собственниками своего имущества (п. 3 ст. 213 ГК РФ), обра­зуются по договору их учредителей, т.е. на добровольной основе. Основное отличие их заключается в том, что товарищества рассматриваются законом как объединение лиц, а общества — как объединения капиталов. На этой основе среди всех коммер­ческих организаций выделяют две их большие группы: 1) хозяй­ственные товарищества: полные товарищества, товарищества на вере; 2) хозяйственные общества: акционерные общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. Участниками товариществ и обществ могут быть как физи­ческие, так и юридические лица. Необходимый минимум их прав установлен в законодательстве (п. 1 ст. 67 ГК РФ), к их числу отнесены: 1) право на участие в управлении делами коммерчес­кой организации; 2) право на получение необходимой информа­ции о ее деятельности, включая право на ознакомление с бух­галтерскими книгами и иной документацией организации; 3) право на участие в распределении прибыли; 4) право на ликвидацион­ную квоту.

К хозяйственным товариществам относят договорные объе­динения нескольких лиц для совместного ведения предприни­мательской деятельности под общим именем. Главным действующим лицом любого товарищества является полный товарищ, который несет неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем своим имуществом. Отсюда в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. Поэтому лицо может яв­ляться полным товарищем лишь в одном товариществе. Разно­видностью хозяйственных товариществ являются полные това­рищества и товарищества на вере.

Соответственно полное товарищество отличается двумя при­знаками: 1) предпринимательская деятельность его участников (полных товарищей) считается деятельностью самого товарище­ства; 2) по обязательствам полного товарищества любой из его участников отвечает всем своим имуществом. Прибыли и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капи­тале (п. 1 ст. 74 ГК).

Товарищество на вере, или коммандитное товарищество, отли­чается тем, что представляет собой объединение двух категорий участников: 1) полных товарищей, которые осуществляют пред­принимательскую деятельность и несут субсидиарную ответствен­ность по обязательствам товарищества и обладают исключитель­ным правом ведения его дел, и 2) вкладчиков, которые вносят вклады в имущество товарищества, но несут ответственность по обязательствам товарищества сверх произведенных ими вкладов и не могут участвовать в ведение дел.

Поскольку указанные вклады становятся собственностью то­варищества, вкладчики несут лишь риск их утраты, не рискуя так сильно, как участники с полной ответственностью. На этом основании они отстранены от ведения дел товарищества.

Как отмечалось, разновидностью хозяйственных обществ яв­ляются общества с ограниченной и дополнительной ответствен­ностью. Это общества, основанные на объединении капиталов, т.е. в отличие от товариществ здесь не требуется личное участие его членов в делах общества.

Характерными признаками общества с ограниченной ответствен­ностью являются деление его уставного капитала на доли участ­ников и отсутствие их ответственности по долгам общества (ст. 87 ГК РФ).

Общества с дополнительной ответственностью - это разно­видность общества с ограниченной ответственностью, участни­ки которого солидарно несут субсидиарную (дополнительную) ответственность по его обязательствам своим имуществом в оди­наковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов в уставной капитал. В случае банкротства одного из участников обще­ства его дополнительная ответственность пропорционально рас­пределяется между остальными участниками (п. 1 ст. 95 ГК РФ).

Акционерные общества - это предприятия с уставным капиталом, разделенным на определенное число до­лей, каждая из которых выражена ценной бумагой - акцией. Об­ладатели акций - акционеры не отвечают по обязательствам об­щества, их риск ограничивается размерами вкладов в уставной капитал. То есть акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им ак­ций (п. 1 ст. 96 ГК РФ).

Акционерные общества разделяются на закрытые и открытые.

Для открытого акционерного общества характерно то, что его участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согла­сия других акционеров. Открытое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.

^ Производственные кооперативы - это добровольное объеди­нение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их лич­ном трудовом и ином участии и объединении имущественных паев. К видам такой хозяйственной деятельности п. 1 ст. 107 ГК РФ относит: производство, переработку, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговлю, бытовое обслуживание, оказание других услуг. Участ­никами производственных кооперативов являются физические лица, для которых приобретение статуса индивидуального предприни­мателя не обязательно. Число членов кооператива не может быть менее пяти. Имущество кооператива первоначально состоит из паевых взносов его членов. При этом размер пая не влияет на правовое положение участника кооператива: независимо от размера такого пая он имеет один голос на общем собрании.

^ Унитарным предприятием является коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней соб­ственником имущество. Единственным учредительным докумен­том такого рода организации является устав. Орган унитарного предприятия (как правило, единоличный директор) назначается собственником и подотчетен ему. Унитарное предприятие обяза­но иметь фирменное наименование с указанием собственника его имущества. Различают два вида унитарных предприятий:

1) основанные на праве хозяйственного ведения;

2) основанные на праве оперативного управления (казенные).


^ Вопрос 4. Объекты гражданских прав

Объекты гражданских прав – это материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают и осуществляются гражданские правоотношения. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

В соответствии с ГК РФ (ст. 128) к таким объектам относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги; иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной де­ятельности, в т.ч. исключительные права на них (интеллектуаль­ная собственность); нематериальные блага.

В зависимости от оборотоспособности ст. 129 ГК РФ делит все объекты гражданских прав на три группы:

1) свободно обращаю­щиеся;

2) ограниченные в обращении;

3) полностью изъятые из оборота.

К первой группе относятся вещи, не ограниченные в обороте, т.е. вещи, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому по различным гражданско-правовым сделкам и иным основаниям, в порядке универсального право­преемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо другим способом.

Вторая группа — вещи, ограниченные в обороте, т.е. те, ко­торые по соображениям государственной и общественной без­опасности, охраны экономических интересов государства, обес­печения здоровья граждан не могут свободно выступать объекта­ми гражданских прав. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что определенные виды объектов могут либо принадлежать только государственным организациям (российским гражданам, юридическим лицам), либо находиться в обороте только по спе­циальным разрешениям. Так, на территории России ограничен оборот валютных ценностей — иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, драгоценных металлов и природных драгоцен­ных камней в любом виде и состоянии, за исключением ювелир­ных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий. Ору­жие, сильнодействующие яды, наркотические средства могут приобретаться в собственность, но лишь по особым разрешениям. При этом п. 2 ст. 129 ГК РФ предусматривает, что любое ограниче­ние оборотоспособности должно осуществляться в порядке, пре­дусмотренном законом.

Третья группа — это вещи, изъя­тые из гражданского оборота, т.е. вещи, которые в соответствии с действующим законодательством не могут быть предметом граж­данско-правовых сделок. Это объекты государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании, в частности дороги, реки, общественные здания и сооружения, национальные библиотеки, животный мир и т.п. Не могут быть предметом граж­данско-правовых сделок вещи, запрещенные законодательством: приспособления для некоторых азартных игр, поддельные денежные знаки и платежные документы, самодельные наркотические средства и др.

^ Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых возможно только при его предъявлении.

^ Признаки ценных бумаг:

- документарное выражение,

- удостоверение имущественного права,

- наличие соответствующих реквизитов,

- действительность только при предъявлении подлинника.

^ Виды ценных бумаг:

- ценные бумаги на предъявителя;

- именные ценные бумаги;

- ордерные ценные бумаги.

Объектом личных неимущественных гражданских прав явля­ются также нематериальные блага — жизнь и здоровье, личная непри­косновенность, достоинство личности, честь и доброе имя, лич­ная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на имя, авторство, иные личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.

К нематериальным благам относятся также результаты твор­ческой интеллектуальной деятельности, или интеллектуальная соб­ственность, т.е. исключительные права на результаты интеллек­туальной деятельности.

Исключительные права на результаты интеллектуальной дея­тельности, используемые в производстве изобретения, промыш­ленные образцы и другие технические новшества, а также ис­ключительные права на охраняемые законом обозначения, ис­пользуемые в торговом обороте фирменные наименования, товарные знаки и др. составляют объекты промышленной собствен­ности.


^ Вопрос 5. Понятие, содержание и защита права собственности

Право собственности в юридическом смысле означает право и фактическую возможность собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и интересов других лиц, включая возможность отчуждать свое иму­щество в собственность кого-либо; передавать право владения, пользования и распоряжения имуществом, оставаясь при этом собственником; отдавать имущество в залог и распоряжаться им иным образом.

^ Содержание права собственности выражается в триаде (ст. 209 ГК РФ):

- право­мочии владения (фактическое обладание вещью);

- правомочии пользования (извлечение полезных свойств);

- правомочии распоря­жения (определение юридической и фактической судьбы вещи).

Все основания (способы) приобретения права собственности подразделяются на две группы:

- пер­воначальные,

- производные.

Различие первоначальных и произ­водных способов приобретения права собственности сводится к отсутствию или наличию правопреемства — перехода прав и обя­занностей владельцев вещи. Практически такое различие состоит в том, что при производных способах есть возможность существования на эту же вещь прав других лиц — несобственников (например, арендатора, залогодержателя, субъекта иного огра­ниченного права). Эти права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к новому владельцу, как бы обременяя его имущество.

Соответственно первоначальными основаниями приобретения права собственности являются такие основания, при которых право собственности возникает: на вещь, ранее никому не принадле­жавшую (изготовление новой вещи, например, художественно­го произведения); независимо от воли прежнего собственника (в результате находки, длительного правомерного владения ве­щью и проч.). Итак, первоначальные — это такие основания приобретения права собственности, которые не зависят от прав предшествующего собственника на данную вещь, включая и те случаи, когда такого собственника ранее вообще не было.

В ГК РФ к первоначальным способам отнесены:

- приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218);

- пере­работка (ст. 220);

- обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221);

- приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222);

- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (ст. 225);

- находка (ст. 227);

- приобретение права соб­ственности на безнадзорных животных (ст. 231).

- клад (ст. 233);

- приобретательная давность (ст. 234).

Производные основания приобретения права собственности есть такие основания, по которым право собственности возникает ис­ключительно по воле прежнего собственника вещи (чаще всего по договору с ним). Соответственно они покоятся на правопреемстве, т.е. на юридической зависимости прав приобретателя от прав пред­шественника.

К производным способам приобретения права соб­ственности ГК РФ относит:

- национализацию (ч. 3 ст. 235);

- прива­тизацию (ст. 217);

- приобретение права собственности на имуще­ство юридического лица при его реорганизации и ликвидации (п. 7 ст. 63);

- приобретение права собственности по договору, в порядке наследования и др.

^ Прекращение права собственности возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 1 ст. 235 ГК РФ). ГК закрепляет исчерпывающий перечень таких случаев. Прекращение права соб­ственности возможно как по воле собственника, так и помимо его воли. Это связано с гибелью или уничтожением имущества, а также с теми основаниями, которые предусмотрены законом (п. 2 ст. 235 ГК РФ).

К числу таких оснований отнесены:

1) обра­щение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237 ГК РФ);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может при­надлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ);

3) отчуждение недви­жимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239 ГК РФ);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 241 ГК РФ);

5) реквизиция (ст. 242 ГК РФ);

6) конфискация (ст. 243 ГК РФ);

7) отчуждение имуще­ства в случаях, перечисленных законом (п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, 285, 293 ГК РФ).

^ Защита права собственности есть совокупность предусмотрен­ных законом средств, применяемых в связи с нарушением права собственности и направленных на восстановление или защиту иму­щественных интересов. Гражданское законодательство предусмат­ривает несколько способов такой защиты, среди которых особое значение имеют виндикационный и негаторный иски.

^ Виндикационный иск — это принудительное истребование собственником своей вещи из чужого незаконного владения. Правила истребова­ния основаны на презумпции о том, что владелец движимого имущества является его собственником. Отсюда обязанность дока­зать, что ответчик владеет вещью неправомерно, ложится на истца, т.е. владелец-ответчик от доказательства правомерности своего владения освобождается.

Виндикационный иск установлен на случай утраты собствен­ником владения своей вещью и представляет собой иск «невла­деющего собственника к владеющему несобственнику». В каче­стве истца (субъекта виндикации) выступает собственник или иной титульный (т.е. законный) владелец, который должен до­казать свое право на истребуемое имущество. Обязанной сторо­ной (ответчиком) является незаконный владелец, фактически обладающий вещью на момент предъявления требования.

Предметом виндикационного иска является требование о воз­врате имущества из незаконного владения. Незаконное владение чужой вещью бывает добросовестным и недобросовестным. У не­добросовестного приобретателя имущество истребуется во всех случаях и без каких-либо ограничений. От добросовестного при­обретателя имущество может быть истребовано, если:

1) иму­щество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, — во всех случаях;

2) если имущество приобретено возмездно у лица, которое не имело права его от­чуждать, то собственник вправе истребовать это имущество только в случаях, когда:

а) имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение;

б) похищено у того или другого;

в) выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

От добросовестного при­обретателя не могут быть истребованы деньги, а также ценные бумаги на предъявителя (ст. 302 ГК). За добросовестным приоб­ретателем сохраняется право на возмещение убытков, причи­ненных ему отчуждением вещи. Закон (ст. 303 ГК) предостав­ляет собственнику право истребовать от недобросовестного вла­дельца как конкретное имущество, так и все доходы, которые он извлек или должен был извлечь за все время своего владе­ния. В то же время как добросовестный, так и недобросовест­ный владельцы вправе требовать от собственника возмещения произведенных ими необходимых затрат на поддержание иму­щества за то время, с какого собственнику причитаются доходы от этого имущества.

^ Негаторный иск представляет требование устранить препятствия в осуществлении права собственности. Такие препятствия могут, в частности, выражаться в возведении строений или сооруже­ний, мешающих доступу света в окно соседнего дома или созда­ющих иные помехи. Субъектом негаторного иска является соб­ственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использо­вании. Обязанной стороной является лицо, нарушающее права собственника, т.е. действующее незаконно. Предметом такого иска является требование истца нарушения.


^ Вопрос 6. Общие положения об обязательствах

Под обязательством понимается гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить денежные средства и т.д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей.

К основаниям возникновения обязательств относятся:

- договоры (купли-продажи, мены, дарения, поставки, контрактации, зай­ма, имущественного найма, найма жилого помещения, подряда, перевозки, хранения, страхования, комиссии и т.д.);

- односторон­ние сделки (прощение долга, публичное обещание награды и др.);

- акты государственных органов и органов местного самоуправле­ния;

- судебные решения.

Обязательства могут возникнуть вслед­ствие причинения вреда и неосновательного обогащения.

^ Сторонами обязательства выступают физические и юридические лица, которые связаны соответствующим правом (правом требо­вания) и обязанностями (долгом); соответственно сторонами в обязательстве выступают должник и кредитор.

^ Должник — сторо­на, в обязательственном правоотношении обязанная совершить в пользу кредитора определенные действия.

Кредитор — сторона, в обязательственном правоотношении наделенная правом требо­вать от должника совершения необходимых ей действий.

Участие в обязательстве одного лица, именуемого должни­ком, и другого, именуемого кредитором, является самой про­стой разновидностью правоотношений - это одностороннее обязательство.

В реальном имущественном обороте обязательство может быть представлено:

1) сторонами, которые выступают должни­ками в одном обязательстве и одновременно являются кредито­рами по другому. Так, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязана передать товар, а другая (покупатель) — его оплатить;

2) несколькими лицами, которые выступают как на стороне должника, так и на стороне кредитора. В первом случае речь идет о двустороннем обязательстве, по принципу которого построены практически все договоры в сфере предприниматель­ства, во втором — о множественности лиц в обязательстве. Это обязательства, в которых стороны (должник и кредитор) пред­ставлены двумя и более лицами.

Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве обращаться с требованием либо производить ис­полнение нескольким лицам одновременно. Однако объем прав и обязанностей лиц, участвующих в таком обязательстве, неоди­наков. Соответственно этому различают обязательства долевые, солидарные и субсидарные.

^ Долевые обязательства, или долевая множественность, означает, что каждый из участников обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в границах определенной доли. Соответственно при долевой множественно­сти каждый из кредиторов вправе требовать исполнения, а каж­дому из должников необходимо исполнить обязательство в рав­ной доле с другими (ст. 321 ГК РФ). Должник, использовавший обязательство в своей доле, выбывает из него; для него обяза­тельство считается использованным.

^ Солидарные обязательства (солидарная обязанность, солидарное требование, солидарная ответственность) возникают только в случаях, специально пре­дусмотренных законом или договором. В частности, это имеет место при неделимости предмета обязательства. Активное солидарное обязательство (множественность на стороне кредитора) предос­тавляет любому из солидарных кредиторов право требовать от должника исполнения обязательства в полном объеме (п. 1 ст. 326 ГК РФ). При солидарной обязанности должников (пассивное со­лидарное обязательство) кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в от­дельности, притом как полностью, так и частично (п. 1 ст. 323 ГК РФ). Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (п. 2 ст. 323 ГК РФ).

^ Субсидиарные обязательства возникают только при множе­ственности лиц на стороне должника (пассивная множествен­ность). В таких обязательствах есть основной и субсидиарный (до­полнительный) должник. Соответственно субсидиарный должник исполняет обязательство лишь в той части, которая не исполне­на основным должником. Требование кредитора в первую оче­редь предъявляется основному должнику. При недостаточности у него средств погашение оставшейся части долга кредитор вправе требовать с субсидиарного должника.

Обязательство должно быть исполнено надлежащими субъек­тами, в надлежащем месте, в надлежащее время и надлежащим образом. Закон требует реального исполнения обязательства, т.е. совершения должником именно того действия, которое предпи­сано его обязанностями и составляет содержание данного обяза­тельства.

^ Способы обеспечения исполнения обязательства - это предусмотренные законом или соглашением сторон спе­циальные меры имущественного характера, побуждающие должни­ка, а в некоторых случаях — и третьих лиц к точному и своевре­менному исполнению гражданско-правовых обязательств.

Граждан­ское законодательство (ст. 329 ГК РФ) относит к числу таких мер:

- неустойку,

- поручительство,

- задаток,

- залог,

- банков­скую гарантию,

- удержание имущества должника,

- иные спосо­бы, предусмотренные законом или договором.

Выбор того или иного способа обеспечения исполнения обязательства определяется характе­ром этого обязательства. Считается, что для обязательств, возникающих из договора займа или кредитного договора, предпочтительнее такие спосо­бы, как залог, банковская гарантия и поручительство.

^ Гражданско-правовая ответственность представляет санкцию или неблагоприятные последствия, применяемые к правонару­шителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему граж­данского права.

Особенность гражданско-правовой ответственности заключа­ется в том, что она:

1) носит главным образом имущественный характер, при этом причиненный ущерб подлежит полному воз­мещению;

2) возлагается как на граждан (физических лиц), так и на юридических лиц;

3) должник в обязательстве отвечает и за действия третьих лиц;

4) законом или договором могут быть пре­дусмотрены основания привлечения лица к ответственности при отсутствии его вины за причиненный вред другим лицам;

5) на ответчике лежит бремя доказательства своей невиновности и др.

Ответственность может наступить в таких формах, как возме­щение убытков, уплата неустойки, потеря задатка и др. Те формы гражданско-правовой ответственности, которые могут быть при­менены во всех в случаях нарушения гражданских прав, именуют общей гражданско-правовой ответственностью. Такой общей ме­рой ответственности является возмещение убытков.

Убытки — это расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Гражданское законодательство закрепляет принцип полного воз­мещения убытков. В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причи­ненных ему убытков, если законом или договором не предусмот­рено возмещение убытков в меньшем размере. Из данного поло­жения вытекает также и следующее: возмещению подлежат обе части убытков — реальный ущерб и упущенная выгода.

Неустойка — это определенная денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору в случае неисполнения или ненадле­жащего исполнения им своего обязательства. В зависимости от способа взыскания неустойки различают две ее разновидности: штраф и пеню. В зависимости от правовых оснований различают неустойку законную и договорную. Законная неустойка определена законода­тельством. Кредитор вправе требовать ее уплаты независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает (ст. 332 ГК РФ). Договорная неустой­ка определяется письменным соглашением сторон. Если неустой­ка определена законом, то кредитор вправе требовать ее уплаты и в том случае, когда она не предусмотрена соглашением сторон.

В зависимости от соотношения права на взыскание неустойки с правом на возмещение убытков различают неустойку:

1) зачет­ную;

2) штрафную;

3) альтернативную,

4) исключительную.

За­четная неустойка не исключает права требовать возмещения убытков, но не в полном объеме, а лишь в части, не покрываемой неустой­кой. При штрафной (кумулятивной) неустойке убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки. Альтернативная неус­тойка применяется по выбору кредитора взамен взыскания убыт­ков. В случае применения исключительной неустойки убытки взыс­канию не подлежат (т.е. в данном случае кредитор лишен выбора).

Соглашение о неустойке (дополнительное обязательство) и ее виде должно быть письменным независимо от формы основного обяза­тельства. Несоблюдение письменной формы влечет недействитель­ность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ). При взыскании неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убыт­ков (ст. 330 ГК РФ).

Разновидностью неустойки является пеня, устанавливаемая в виде процента от суммы просроченного обязательства и назнача­емая за каждый день просрочки.

В отличие от пени штраф — это вид неустойки, определяемый в твердой сумме либо в процентном исчислении от суммы нарушенного обязательства.

Иные формы гражданско-правовой ответственности именуются специальной гражданско-правовой ответственностью. Они приме­няются в случаях, особо предусмотренных законом или догово­ром в отношении соответствующих видов правонарушений.

^ Прекращение обязательства означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований; сто­роны не обязаны отвечать по обязательству; они не могут переус­тупить (передать) свои права и обязанности третьим лицам и т.д.

Основания прекращения обязательства перечислены в ГК РФ (ст. 407—419).

Обязательства прекращаются:

- надлежащим их ис­полнением;

- невозможностью исполнения;

- вследствие отступного; прощения долга, в силу зачета новации;

- на основании акта государственного органа;

- ликвидацией юридического лица, а равно смертью должника или кредитора, если исполнение невозмож­но без личного участия должника или если исполнение пред­назначено лично для кредитора;

- совпадением должника и кре­дитора в одном лице.


^ Вопрос 7. Гражданско-правовой договор

Договор – это соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

^ Содержание договора составляет совокупность его условий, оп­ределяющих состав действий, которые стороны обязуются совер­шить, а также требования к порядку и срокам выполнения этих действий.

^ Процесс заключения договора состоит из трех этапов:

1) на­правления одной стороной оферты;

2) рассмотрения другой сторо­ной оферты и ее акцепта (ответ);

3) получения акцепта сторо­ной, направляющей оферту. Последний этап как раз и характери­зует момент заключения договора.

Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Оферта — это адресованное од­ному или нескольким лицам предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица, сделавшего предложе­ние, считать себя заключившим договор с адресатом. Чтобы пред­ложение было признано офертой, оно в соответствии со ст. 435 ГК РФ должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение заключить договор; содержать все существенные усло­вия договора; быть обращено к одному или нескольким конкрет­ным лицам. Акцепт — это полное и безоговорочное согласие лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Молчание не являет­ся акцентом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон. Акцепт может быть выражен в письменной или иной форме.

Договор вступает в силу и становится обязательным с момен­та его заключения.

^ Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной или в иных случаях, предусмотренных законодательством. Причем существенным признается нарушение договора одной их сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Существенное изменение обстоятельств (т.е. когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях), из которых стороны исходили при заключении договора, также является основанием для изменения или расторжения договора.

Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

^ Основные гражданско-правовые договоры:

- Договор купли-продажи. Двусторонний договор, в силу кото­рого продавец обязуется передать имущество в собственность покупателя, а покупатель — принять имущество и уплатить за него денежную сумму. ГК РФ детально не регулирует все во­просы, вытекающие из договора купли-продажи, оставляя та­кую детализацию на усмотрение сторон. Единственным усло­вием, которое стороны должны определить при купле-прода­же, — ее предмет. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, кроме тех, которые изъяты из оборота или ограничены в обороте (ст. 129 ГК РФ). При этом договор может быть заключен на куплю-продажу таких товаров, которые име­ются в наличии у продавца либо подлежат изготовлению в бу­дущем. Предмет купли-продажи считается определенным, если содержание договора позволяет установить наименование и количество товара.

Видом купли-продажи является договор поставки, по которо­му осуществляющий предпринимательскую деятельность прода­вец (поставщик) обязуется передать в обусловленный срок про­изводимые или закупаемые им товары покупателю для использо­вания в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подоб­ным использованием.

- Договор мены. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК). Предметом договора мены, как правило, яв­ляются равноценные товары. В противном случае сторона, обя­занная передать товар, цена которого ниже предоставляемого в обмен, обязана оплатить разницу. Право собственности по дого­вору мены переходит к каждой из сторон одновременно после того, как обязательства по передаче товаров исполнены обеими. Поскольку каждая из сторон по договору мены признается про­давцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен, к договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоре­чит нормам ГК РФ и существу мены.

- Договор аренды. Гражданско-правовой договор, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору (нанимателю) иму­щество за плату во временное владение и пользование или только в пользование. В качестве арендодателя может выступать собствен­ник имущества либо лицо, управомоченное им или законом, на­пример, субъекты права хозяйственного ведения: государствен­ные и муниципальные унитарные предприятия.

- Договор перевозки. В силу этого договора перевозчик обязуется доставить груз или пассажира в указанный пункт назначения, а отправитель груза, пассажир или иное лицо — уплатить вознаг­раждение за оказанные транспортные услуги. ГК РФ содержит лишь основные нормы, регулирующие отношения по договорам перевозки. Общие условия перевозки определяются транспорт­ными уставами (Устав автомобильного транспорта, Устав внут­реннего водного транспорта) и кодексами (Кодекс торгового мореплавания и др.), иными законами и издаваемыми в соответ­ствии с ними правилами.

- Договор займа. Гражданско-правовой договор, в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщику день­ги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а за­емщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей такого же рода и качества (ст. 807 ГК РФ).

- Договор хранения. Соглашение, согласно которому хранитель обязуется принять имущество, переданное ему поклажедателем, бе­речь его и возвратить в сохранности. Предметом договора могут вы­ступать движимые вещи.

- Договор страхования. В соответствии с этим договором одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (стра­ховую премию), уплачиваемую другой стороной (страховате­лем), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, страховое возмещение или страховую сумму.

- ^ Договор поручения. Договор, в соответствии с которым пове­ренный обязуется совершить от имени и за счет доверителя оп­ределенные юридические действия. Сделка, совершенная пове­ренным, влечет возникновение прав и обязанностей непосред­ственно у доверителя. Договор поручения предполагается безвозмездным, если в законодательстве или договоре не уста­новлено иное. В случае же, если договор поручения связан с пред­принимательской деятельностью хотя бы одной из сторон, предполагается возмездность договора. Основой такого договора яв­ляется коммерческое представительство (ст. 184 ГК РФ).

- Договор комиссии. Комиссионер обязуется по поручению коми­тета за его счет и за вознаграждение совершить от своего имени одну или несколько сделок. Сторонами по договору являются ко­митент (физическое или юридическое лицо, в интересах кото­рого совершается сделка) и комиссионер (физическое или юри­дическое лицо, совершающее сделки в интересах комитента от своего имени). Предмет договора — оказание посреднических ус­луг.

- Агентский договор. Агент обязуется за вознаграждение и по поручению другой стороны (принципала) совершать юриди­ческие и иные действия от своего имени, но за счет принци­пала либо от имени и за счет принципала. Предмет договора — услуги агента, оказываемые путем совершения юридических и иных действий.

- Договор подряда. Договор, в соответствии с которым подряд­чик обязуется за свой риск и обусловленную плату выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих ма­териалов. Предмет договора — результат работы (изготовление или переработка вещи). Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется из материалов подрядчика, его силами и средствами. По общему правилу риск случайной гибели или слу­чайного повреждения результата выполненной работы до ее при­емки заказчиком несет подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения материала, оборудования, иного используемого имущества несет предоставившая их сторона (ст. 705 ГК РФ). В договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы (а также по согласованию сторон — промежуточные сроки); цена работы — компенсация издержек подряд­чика и причитающееся ему вознаграждение. Цена может быть определена путем составления сметы — приблизительной и твердой (ст. 709 ГК РФ). Заказчик обязан осмотреть и принять работу, выполненную в соответствии с условиями договора, уплатить подрядчику обусловленную цену. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить работу лично, допустима система генерального подряда, т.е. подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, который отвечает перед заказчиком за нарушение субподрядчиком его обязательств, а перед субподрядчиком — за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств заказчиком (ст. 706 ГК РФ).


^ Вопрос 8. Правовое регулирование расчетов

Расчетные правоотношения – это правоотношения, которые возникают между субъектами гражданско-правового обязательства и кредитной организацией в связи с осуществлением платежей за переданное имущество, выполненные работы, оказанные услуги или по другим основаниям.

Расчеты в соответствии с действующим законодательством могут осуществляться двумя способами:

- наличными деньгами,

- в безналичном порядке (путем безналичного перечисления денежных средств с одного счета на другой в кредитных организациях).

В предпринимательской практике применяются следующие виды безналичных расчетов:

1. ^ Расчеты платежными поручениями.

Платежное поручение – это документ, посредством которого плательщик дает распоряжение обслуживающему его банку перевести определенную сумму на счет получателя средств, открытый в другом банке.

Случаи применения расчетов платежными поручениями:

1) перечисление денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги,

2) осуществление предоплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги,

3) перечисление денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды,

4) перечисление денежных средств в целях возврата (размещение) кредитов (займов), депозитов и уплата процентов по ним,

5) перечисление денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором.

2. ^ Расчеты по аккредитиву.

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива (банк-эмитент), обязуется произвести платежи в пользу получателя средств по представлении последним документов, соответствующих всем условиям аккредитива, либо предоставить полномочие другому банку (исполняющий банк) произвести такие платежи. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или иной банк. Аккредитив обособлен и независим от основного договора.

Виды аккредитивов:

1) покрытый (депонированный) аккредитив – вид аккредитива, при котором банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива,

2) непокрытый (гарантированный) аккредитив – вид аккредитива, при котором банк-эмитент предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств определяется по соглашению между банками,

3) отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного согласования с получателем средств,

4) безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен только с согласия получателя средств.

3. ^ Расчеты по инкассо.

Расчеты по инкассо – это банковская операция, в результате которой осуществляется списание денежных средств со счета плательщика.

Случаи расчетов по инкассо:

1) бесспорный порядок взыскания денежных средств, установленный законодательством,

2) взыскание по исполнительным документам,

3) когда такой порядок предусмотрен сторонами, при условии предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

4. ^ Расчеты чеками.

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

Виды чеков:

- именной. Права на получение денежных средств по именному чеку не могут быть переданы другому лицу, кроме указанного в чеке,

- переводной. В переводном чеке данные права могут быть переведены на другое лицо, которое после этого становится законным чекодержателем. Передаточная надпись, на основании которой производится передача прав по чеку, называется индоссамент.


Рекомендуемая литература


  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

  3. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

4. Давыдова Г.Н. Юридические процедуры заключения гражданско-правового договора // Налоги (газета). – 2009. - № 17.

5. Каширин А., Балабуев И. Невозместимые убытки // ЭЖ-Юрист. – 2009. - № 19.

6. Ковалев И.А., Мещерякова М.А., Нанба С.Б., Шуплецова Ю.И. Юридические лица в сфере публичного и частного права // Журнал российского права. – 2009. - № 6.

7. Куликова М. Пороки ликвидации // ЭЖ-Юрист. – 2009. - № 17.

8. Лермонтов Ю.М. Особенности договора купли-продажи и их применение в решениях судов // Право и экономика. – 2009. - № 5.

9. Лескова Ю.Г. Предпринимательская и приносящая доход деятельность некоммерческих организаций // Цивилист. – 2009. - № 2.

10. Лозовская С.О. Договор коммерческой концессии // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. - № 5.

11. Низовцев А.В. Противодействие финансовым пирамидам // Законность. – 2009. - № 6.

12. Подшивалов Т.П. Понятие и характеристика негаторного иска // Нотариус. – 2009. - № 2.

13. Уруков В.Н. О приобретательной давности // Право и экономика. – 2009. - № 7.

14. Чепцов А.С. Особенности субсидиарных обязательств в гражданском праве // Нотариус. – 2009. - № 2.

15. Чуряев А.В. Государственная регистрация юридических лиц в России: отдельные аспекты // Адвокат. – 2006. - № 4.






страница2/6
Дата конвертации23.03.2013
Размер2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rud.exdat.com


База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Документы